Договор общие положения литература

Общие положения о хозяйственном договоре

Главная > Реферат >Государство и право

Общие положения о хозяйственном договоре

Осуществляя предпринимательскую деятельность, субъекты хозяйствования воспроизводят продукцию, осуществляют ее реализацию, оказывают различного рода услуги, выполняют работы и осуществляют иную деятельность, связанную с предпринимательством. Все это перечисленное, попадает в разряд совершаемых субъектами хозяйствования сделок, следовательно, в процессе осуществления предпринимательской деятельности субъекты хозяйствования заключают с контрагентами различного вида соглашения, именуемые в гражданском праве договорами.

Под договором понимает, соглашение двух или более лиц, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Соглашение сторон является основным конституционным признаком договора. Следовательно, стороны должны достигнуть соглашения, в котором будет выражена обоюдная воля сторон. Договор – не только официальный документ, это в первую очередь акт, выражающий добровольное соглашение сторон действовать совместно во имя обоюдной выгоды. В случае, если нет обоюдного согласия – нет договора. Свобода договора – это есть основное содержание его.

Договор в рыночных отношениях имеет огромное значение, так как является основным регулятором взаимоотношений между равноправными субъектами предпринимательской деятельности.

Понятие гражданско-правового договора данное Гражданским кодексом тесно связано с понятием хозяйственного, предпринимательского, коммерческого договора.

Термин «хозяйственный договор» нашел свое отражение еще в законодательстве 30-х годов. В настоящее время он носит название предпринимательского или коммерческого договора.

В юридической литературе понятие хозяйственного договора было долгое время дискуссионным. Однако следует отметить, что все же были в юридической литературе выделены отличительные признаки хозяйственно-правового договора:

1)субъектами хозяйственного договора являются только организации;

2) хозяйственный договор является плановым;

3) хозяйственный договор направлен на достижение хозяйственной цели – получение прибыли.

Такие признаки выделялись в качестве характерных черт хозяйственного договора до настоящего времени. В новых условиях хозяйствования, хозяйственный (предпринимательский) договор заключается не только организациями, но и всеми субъектами хозяйствования, а также направлен на получение прибыли или иного дохода, не связанного с удовлетворением личных, семейных потребностей.

Под хозяйственным договором понимается соглашение двух или нескольких субъектов предпринимательской деятельности об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей в процессе осуществления предпринимательской деятельности.

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой.

Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения. Если после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.

Гражданским правом выработана система договоров, учитывающих особенности отдельных видов экономических отношений, которые регулируются соответствующими правовыми нормами. Среди них выделяются в качестве хозяйственно-правовых следующие виды договоров: купли-продажи, поставки, поставки для государственных нужд, аренды, лизинга, подряда, строительного подряда, договоры на выполнение научно-технических и опытно-конструкторских работ, подряд для государственных нужд, возмездного оказания услуг, перевозки, договоры в области кредитно-расчетных отношений, факторинг, хранение, страхование, поручение, комиссия, доверительное управление имуществом, франчайзинг, договор о совместной деятельности и другие.

Перечисленные в законодательстве виды (типы) договоров, не являются исчерпывающими, так как стороны могут заключать и иные соглашения, не противоречащие законодательству, однако не предусмотренные законодательством. В последнее время приобретают популярность комплексные договоры, охватывающие несколько разновидностей договоров.

В хозяйственном договоре необходимо чаще всего формулировать специальный раздел – сроки. Их существует два вида: начало и окончание срока действия договора и срок исполнения обязательства.

Хозяйственные договоры являются возмездными, поэтому к их существенным условиям относится цена, которая выражается в подлежащей уплате денежной сумме или указывается способ исчисления, формулируется порядок платежа.

Важный раздел – определение места и времени исполнения обязательств. При заключении договора всегда исходят из того, что обязательства будут выполняться в соответствии с условиями договора, следовательно, необходимо вводить раздел, определяющий ответственность сторон за нарушение условий договора.

Обычными именуются условия, устанавливаемые в нормативном порядке, диспозитивными нормами и применяемыми сторонами без специальной договоренности. Случайными условиями договора являются такие, которые изменяют либо дополняют обычные условия и включаются в текст договора по усмотрению сторон и только после этого приобретают обязательную силу.

Договор между субъектами хозяйствования заключается в письменной форме, такое соглашение сторон может быть оформлено:

— путем составления единого документа, подписанного сторонами;

— путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, электронной и иной связи, но при этом необходимо достоверное выражение воль полномочных сторон;

— принятие к исполнению заказа, если заказчик создаёт все необходимые условия.

Говоря о структуре договора, следует отметить, что он обычно состоит из:

— преамбулы, содержащей наименование договора и его номер, место и дату подписания договора,

— определение сторон договора; предмета договора; сроков исполнения договора; цены договора; ответственности сторон по договору; форс-мажорных обстоятельств; порядка рассмотрения споров (где и по какому законодательству) и других.

Заключая договор между собой, субъекты хозяйственных отношений, преследуют единую цель – получение прибыли или постижение иного значимого результата. Однако, принцип стабильности договорных хозяйственных связей не исключает возможности изменения или расторжения договора. По общему правилу изменение или расторжение договора возможно по соглашению сторон, что является последовательной реализацией принципа свободы договора.

В случае изменения и расторжения договора в одностороннем порядке необходимо довести до сведения другой стороны информацию о реализации собственного права на отказ от исполнения договора. Если же изменения и расторжения договора производится в судебном порядке, по требованию одной из сторон, то необходимо до обращения в суд сделать другой стороне сообщение об изменении или расторжении договора. В суд сторона может обращаться только после получения отказа другой стороны на сделанное предложение об изменении или расторжении договора. Законодательством установлен срок для ответа – 30 дней, если иное не установлено в договоре.

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче имущества. М.: Статут, 2000 (и последующие издания).

Гражданское право: учеб. / С.С. Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мурзин (и др.); под общ. ред. чл.-корр. РАН С.С. Алексеева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2010.

Глава 40. Договор дарения § 1. Общие положения

История становления. Природа договора.

1. Дарение известно человечеству издавна. Появление этого института обусловлено тем, что не всякое действие субъектов обязательно должно быть направлено к получению выгоды.

В римском праве pactum donationis признавалось неформальное соглашение о дарении, по которому одна сторона, даритель, предоставляет другой стороне, одаряемому, какие-то ценности за счет своего имущества с целью проявить щедрость по отношению к одаряемому (animus donandi). Предмет договора дарения в римском праве не ограничивался безвозмездной передачей вещи, а включал в себя возможность и дарственного обещания, и прощения долга, и передачи права.

Читайте так же:  Дочь сергея лаврова гражданство

В дореволюционном российском гражданском законодательстве нормы о дарении были размещены среди положений о порядке приобретения и укрепления прав на имущества, в особенности в разделе о дарственном или безвозмездном приобретении прав на имущества, а не среди положений об обязательствах по договорам. Однако уже в Проекте Гражданского уложения нормы о договоре дарения содержались среди норм обязательственного права.

Из истории цивилистики

Ст. 967. Благоприобретенное как недвижимое, так и движимое имущество владелец может дарить свободно по своему произволу; родовое же имение дарить родственникам или чужеродцам, мимо ближайших наследников, запрещается.

(Свод законов гражданских Российской империи)

Ст. 1782. По договору дарения даритель при жизни своей безвозмездно предоставляет другому лицу какое-либо имущество. К предоставлению кому-либо имущества на случай смерти применяются правила о завещаниях.

Ст. 1783. Дарение может заключаться в отчуждении или установлении права, в отказе от права или в принятии дарителем на себя обязательства.

(Проект Гражданского Уложения Российской империи)

В советском гражданском законодательстве договору дарения не было уделено достаточного внимания ни в Гражданском кодексе РСФСР 1922 г., ни в Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. Согласно ст. 256 Гражданского кодекса РСФСР 1964 г., по договору дарения одна сторона передает безвозмездно другой стороне имущество в собственность. Таким образом, предмет договора дарения в советский период ограничивался лишь безвозмездной передачей имущества в собственность.

2. В науке российского гражданского права до революции 1917 г. дарение часто не рассматривалось в качестве договорного обязательства, в том числе в связи с тем, что в дореволюционном законодательстве нормы о дарении были размещены в общей части гражданского права.

Из истории цивилистики

К.П. Победоносцев причислял дарение к способам приобретения права собственности.

Д.И. Мейер подчеркивал, что по договору приобретается право на чужое действие, по дарению же не всегда приобретается право на чужое действие, а иногда и другое право. Например, лицо обязывается подарить другому известную вещь: тут действительно представляется договор, по которому другое лицо приобретает право на действие, и притом приобретает его безвозмездно. Но, например, лицо, не будучи предварительно обязано подарить вещь, прямо передает ее безвозмездно другому лицу: здесь лицо не приобретает права на чужое действие, а приобретает право собственности на вещь.

Г.Ф. Шершеневич считал, что дарением называется безвозмездный договор, направленный непосредственно на увеличение имущества одаряемого в соответствии с уменьшением имущества дарителя.

В связи с тем что договор дарения в советском гражданском праве был сконструирован только в качестве реального договора, вопрос о его правовой природе в науке был дискуссионным. Дело в том, что в то время как все прочие договоры служат основанием возникновения обязательств, реальный договор дарения совершается в момент его исполнения и не порождает более никаких обязательственных правоотношений, сразу наделяя одаряемого правом собственности на имущество. В связи с этим реальный договор дарения часто рассматривают (О.С. Иоффе) как особый вещный договор, т.е. договор, непосредственно порождающий право собственности у одаряемого, но не влекущий за собой возникновение обязательства.

В современном российском гражданском праве нормы о договоре дарения размещены среди положений обязательственного права. Дарение рассматривают именно как договор — двустороннюю сделку, для совершения которой необходимо волеизъявление обеих сторон договора, как дарителя, так и одаряемого, поскольку без согласия последнего на принятие дара нельзя считать договор дарения состоявшимся.

При этом консенсуальный договор дарения (обещание дарения в будущем) порождает договорное обязательственное правоотношение. Реальный договор дарения совершается в момент исполнения и не порождает обязательственного правоотношения, таким образом данный договор занимает особое место среди всех гражданско-правовых договоров, что обусловлено его специфической природой.

Дарение образует собственную договорную модель, не смешивающуюся с другими договорными моделями, из которых изъят элемент возмездности. Отличается дарение и от скрытой благодарности, когда человеку хотят помочь, не задевая его гордости, и по несоразмерно высокой цене покупают у него вещи, оплачивают услуги и т.п.

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. М.: Статут, 2002 (и последующие издания).

Глава 51. Подряд. Договор строительного подряда § 1. Общие положения

Особенности подрядных отношений. Источники регулирования. Комплексность правоотношений строительного подряда. Предмет регулирования. Субъектный состав. Форма.

1. Регулированию отношений по строительному подряду Гражданским кодексом посвящен отдельный параграф (§ 3 главы 37), тем самым подчеркивается специфика рассматриваемого соглашения. Целесообразность такой обособленной регламентации подрядных отношений обусловлена целым рядом причин.

Первая. По общему правилу, целью договора строительного подряда является создание или реконструкция объекта недвижимого имущества (здания или сооружения) (ñò. 130 ГК). Права на создаваемую (реконструируемую) недвижимую вещь подлежат государственной регистрации, а сама вещь — техническому (кадастровому) учету. Предстоящая регистрация прав диктует необходимость тщательного и безукоризненного соблюдения всех (в том числе административных) многочисленных правил оформления начала, ведения и окончания строительства.

Вторая. Строительство здания или сооружения связано с необходимостью и первоначального, и последующего оформления прав на застраиваемый земельный участок.

Третья. В силу требований специального законодательства строительство возможно только после получения соответствующего разрешения на строительство и при строгом соблюдении строительных норм и правил.

Четвертая. Строительная деятельность является источником повышенной опасности (ñò. 1079 ГК РФ) со всеми вытекающими из этого гражданско-правовыми последствиями.

Пятая. Строительный подряд зачастую выступает в качестве формы инвестиционной деятельности. Длительность (до нескольких лет) строительства объектов недвижимости (многоквартирного жилого дома, административного здания, станции метрополитена, торгового центра, моста и т.д.) повышает риски участников, в первую очередь, инвесторов, дольщиков. Повышенные риски требуют дополнительной юридической защиты участников договора.

Особенность договора подряда проявляется также в предмете, содержании и ответственности сторон, распределении рисков между сторонами. Так, в силу прямого указания ГК (ñò. 741) риски случайной гибели или повреждения объекта строительства до приемки его заказчиком несет подрядчик (за исключением отдельных случаев виновности заказчика).

2. Обозначенная специфика строительно-подрядных отношений влечет и особенности источников правового регулирования. Помимо Гражданского кодекса отношения из договора строительного подряда регламентируются целым рядом правовых актов, в том числе административных.

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ

Федеральный закон от 17.11.1995 N 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»

Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»

3. Договор строительного подряда, в отличие от большинства соглашений, предусмотренных гражданским законодательством, охватывает комплекс юридических связей сторон и допускает участие третьих лиц.

Договор строительного подряда помимо чисто подрядных опосредует также элементы целого ряда иных видов отношений: поставки, имущественного найма, услуг, хранения, экспедиции, перевозки, кредитно-расчетных и некоторых других.

Для договора строительного подряда с присущей ему сложностью охватываемых отношений в большей мере, чем любого другого подрядного договора, характерно смешение элементов различных договоров.

4. Гражданский кодекс (ñò. 740) предусматривает три группы отношений, подпадающих под регулирование нормами о строительном подряде:

а) строительство или реконструкция здания (в том числе жилого дома), сооружения, иного объекта;

б) строительство (реконструкция) объекта и обеспечение его эксплуатации после принятия заказчиком;

в) капитальный ремонт зданий и сооружений.

5. Стороны договора строительного подряда:

В качестве заказчика закон допускает любого субъекта гражданского права.

К подрядчику законодательство также не предъявляет императивных требований, однако существо выполняемых работ и сложившаяся практика обусловили, что подрядчик — профессиональный участник строительной деятельности и, как правило, коммерческая организация.

Читайте так же:  Лицензия для drweb security space 10 бесплатно

В «классических» договорах строительного подряда отношения, как правило, имеют многоуровневое построение: генеральный заказчик — заказчик — генеральный подрядчик — субподрядчик — субсубподрядчик и т.д.

Лицензирование большинства видов строительной деятельности в настоящее время не требуется.

6. Форма договора строительного подряда — простая письменная (общие требования для формы сделок). В юридическом быту такие договоры оформляются многостраничными документами с большим числом приложений.

7. К договору строительного подряда, по общему правилу, применяются положения о подряде (§ 1 главы 37 ÃÊ).

Виктор Казанцев: Гражданско-правовой договор (общие положения): Практическое пособие

Аннотация к книге «Гражданско-правовой договор (общие положения): Практическое пособие»

Раскрываются основные положения о гражданско-правовом договоре, этапы его заключения, изменения, расторжения и прекращения. Излагаемый материал иллюстрируется примерами из правоприменительной и судебной практики.

Мы пришлем письмо о полученном бонусе, как только кто-то воспользуется вашей рекомендацией. Проверить баланс всегда можно в «Личном пространстве»

Мы пришлем письмо о полученном бонусе, как только кто-то воспользуется вашей ссылкой. Проверить баланс всегда можно в «Личном пространстве»

Где купить эту книгу? В обычном магазине или через Интернет? Заказывайте в «Лабиринте»! У нас Вы можете купить книгу дешевле, а получить быстрее, чем где бы то ни было. Сделать правильный выбор Вам помогут рецензии покупателей, а также дополнительные материалы: отрывки, фото и иллюстрации.

Договор общие положения литература

Пособие разработано в учебно-методических целях по программе подготовки бакалавров и магистров высшего профессионального образования по направлению «Юриспруденция» и представляет собой компактное изложение общих положений законодательства о гражданско-правовом договоре. В целях скорейшего освоения студентами теоретических основ договорного права и углубленного изучения правового регулирования договорных отношений пособие представлено в виде схем и таблиц, снабжено списком рекомендуемой литературы, вопросами для самоподготовки, а также словарем основных использованных в издании определений, перечнем тем рефератов, курсовых, дипломных и магистерских работ по указанной проблематике.

В работе содержатся оригинальные классификации, способствующие наиболее эффективному освоению учебного материала. Пособие может быть использовано в учебном процессе для преподавания основной дисциплины «Гражданское право» и специального курса «Договорное право».

Учебное пособие будет полезно бакалаврам и магистрам, слушателям системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих, аспирантам, преподавателям юридических вузов и юридических факультетов, практикующим юристам.

Договор общие положения литература

44. Заключение договора. Общие положения

Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в надлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем его существенным условиям. Существенными условиями (кроме тех, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение) являются:

– о предмете договора;

– условия, приведенные в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (ст. 432 ГК РФ).

Если законом не установлена определенная форма для договоров данного вида, он может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок.

– устная форма (ст. 158 ГК РФ);

– простая письменная форма;

– нотариально удостоверенные договоры;

– государственная регистрация всех договоров, касающихся сделок с землей и другим недвижимым имуществом. Порядок регистрации регулируется ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», ст. 131 и 164 ГК РФ.

Гражданским кодексом РФ установлено общее правило о том, что сделки юридических лиц между собой, а также с физическими лицами обязательно должны быть заключены в письменной форме.

Одним из основных способ заключения договора является направление одной стороной другой стороне оферты. Оферта – это адресованное одному или нескольким конкретным лицам, содержащее существенные условия предложение заключить договор (ст. 435 ГК РФ). Форма оферты – письменная или устная. Если одновременно или ранее оферты поступило извещение об ее отзыве, оферта считается неполученной.

Акцепт — это ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. Молчание не является акцептом, если закон, обычаи делового оборота, прежние деловые отношения не допускают иное (ст. 438 ГК РФ). Если стороной, получившей оферту, оговариваются условия, отличные от предложенных, данный ответ является не акцептом, а встречной офертой.

Договор считается заключенным, если акцепт получен лицом, направившим оферту в пределах указанного в ней срока (ст. 440 ГК РФ).

Если в письменной оферте не определен срок для акцепта, договор считается заключенным, если акцепт получен лицом, направившем оферту, до окончания срока, установленного законом или иными правовыми актами, а если такой срок не установлен – в течение нормально необходимого времени (ст. 441 ГК РФ).

Для договоров, предметом которых является передача имущества, моментом заключения является момент передачи имущества (ст. 224 ГК РФ). Если договор подлежит государственной регистрации, он считается заключенным с момента его регистрации.

Договор займа: общие положения

юридические науки

  • Логинова Ксения Геннадьевна , магистр, студент
  • Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы
  • Похожие материалы

    В современном мире уже почти невозможно прожить без договоров, они встречаются в нашей жизни почти на каждом шагу, когда мы идем в магазин за продуктами, или когда нам не хватает денег, мы можем взять кредит в банке, заключая тем самым договор займа. Договор займа является одним из популярных договоров, в последнее время все чаще люди не могут позволить себе купить какие-либо вещи сразу и поэтому берут в кредит деньги на покупку. Но что же представляет из себя данный договор? Давайте рассмотрим его получше.

    Договор займа возник из римского контракта и сегодня сохранил в себе значение общей модели, по которой теперь строится регулирование всех кредитных отношений.

    Данный договор — это соглашение сторон, в котором 1 сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, а заемщик обязуется возвратить обратно другой стороне такую же сумму денег или равное количество других вещей, которые он получил того же рода и качества. Над данным договором правовое регулирование осуществляется в большинстве своем Гражданским Кодексом РФ.

    Договор займа является реальным и двусторонне-обязывающим. Также он является возмездным, потому что даже если в договоре не будет установлен размер процентов, он все равно может быть определен исходя из ставки рефинансирования на день уплаты заемщиком суммы его долга или определенной части. Но бывают исключения, когда договор может являться безвозмездным, это случается, когда присутствует 1 из 2 данных условий:

    1. когда договор заключен между сторонами на сумму не более 50 минимальных размеров оплаты труда и не связан с предпринимательской деятельностью хотя бы 1 из этих сторон;
    2. когда предмет договора не деньги, а другие вещи, с определенными родовыми признаками.

    Договор займа заключается в письменной форме, если его сумма превышает 10 минимальных размеров оплаты труда. А если заимодавцем является юридическое лицо, то договор заключается в письменной форме независимо от его суммы. Законом также разрешено оформление данных сделок путем составления расписки или другого документа, который удостоверит передачу заемщику денег или определенных вещей. Расписка или другой документ скрепляют подписями обе стороны и это приобретает доказательственное значение. (Рожкова М.А., Елисеев Н.Г., Скворцов О.Ю. Договорное право. 485 с.)

    Сторонами данного договора являются заимодавец и заемщик. Ими могут быть любые субъекты гражданского права.

    Предметом договора являются не только деньги, но также вещи с определенными родовыми признаками.

    Кроме предмета залога в данном договоре должна быть указана его оценка.

    В Гражданском Кодексе РФ рассматриваются 2 разновидности документов, которые удостоверяют передачу суммы займа – это ценные бумаги: вексель и облигация.

    Вообще, ценная бумага представляет из себя такой вид имущества, который существенным образом видоизменяется, причем независимо от воли залогодателя. Ее номинальная стоимость может уменьшаться или увеличиваться.

    Вексель – это ценная бумага, абстрактное денежное обязательство строго установленной законом формы. Он является безусловным и бесспорным долговым документом. Различают виды векселей как простой и переводной.

    Облигация – это ценная бумага, которая удостоверяет право ее держателя на получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации или другого имущественного эквивалента. Облигация дает своему держателю также право на то, чтобы получить фиксированный в ней процент от ее номинальной стоимости либо другие имущественные права. Облигации также характеризуют как долговые эмиссионные ценные бумаги. Их суть состоит в следующем:

    • Облигация закрепляет совокупность прав требования, удостоверение, передачу и осуществление которых происходит в формах, предусмотренных законом;
    • Облигация размещается среди ее приобретателей отдельными выпусками (эмиссиями);
    • Облигация имеет равный объем и содержание прав требования в рамках 1 выпуска ценной бумаги;
    • Облигация может быть как в документарной, так и в бездокументарной форме.

    Содержанием договора займа является обязанность заемщика возвратить сумму займа и выполнить право требования заимодавца. Порядок и сроки исполнений обязанностей заемщика установлено в договоре и им определяется. Срок не является в данном договоре существенным условием.

    Гражданский Кодекс РФ выделяет 2 вида договора займа:

    1. Целевой заем (ст. 814 ГК) – это когда договор займа заключен с условием использования заемщиком полученных средств на какие-то определенные цели, в таком случае заемщик обязан обеспечить возможность осуществить займодавцем контроль за целевым использованием суммы займа.
    2. Государственный заем (ст. 817 ГК) – это договор, в котором заемщиком является государство в целом, субъект Федерации или муниципальное образование, а заимодавец – гражданин или юридическое лицо. При заключении данного договора государство сознательно увеличивает свой внутренний долг.

    Давайте рассмотрим теперь права и обязанности обеих из сторон.

    Займодавец имеет следующие права:

    • Право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и порядке, которые определены договором, если другое не предусмотрено законом или договором;
    • Если в договоре закреплен пункт про возвращение займа по частям, то тогда если заемщик нарушил срок, который был установлен для возврата определенной части займа, займодавец имеет право требовать досрочный возврат всей оставшейся суммы займа вместе с положенными процентами;
    • Если заемщик не выполняет свои обязанности по договору по обеспечению возврата займа, то тогда займодавец может требовать от него досрочного возврата всей суммы вместе с процентами, если это не противоречит договору;
    • Если заемщик не выполняет условия договора займа о целевом использовании суммы займа, и нарушает свои обязанности, то займодавец имеет право требовать от заемщика досрочного возвращения суммы займа вместе с процентами, если это не противоречит договору.

    Заемщик обладает следующими правами:

    • Может возвратить сумму беспроцентного займа досрочно, если это не противоречит договору. Сумму займа с процентами можно возвратить досрочно только с согласия заимодавца;
    • Может оспаривать договор по его безденежности, доказывая при этом, что деньги или другие вещи в действительности не были им получены им от заимодавца или были получены в меньшем количестве, что не соответствует договору.

    В обязанности заимодавца входит:

    • Кредитор, который принимает исполнение, обязан по требованию должника выдать ему расписку в получении исполнения полностью или в определенной части. Если должник дал кредитору долговой документ, удостоверяя тем самым свои обязательства, то кредитор при исполнении должен вернуть данный документ, а если не может вернуть, то отметить это в выдаваемой расписке. Нахождение долгового документа у должника говорит о том, что обязательство было прекращено, если не было доказано иное.

    Заемщик обладает следующими обязанностями:

    • Он должен возвратить полученную сумму займа в оговоренный срок и в соответствующем договору порядке. Если в договоре не установлен срок возврата займа, то сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение 10 дней с того дня, как займодавец предъявил свое требование об этом, если это не противоречит договору;
    • Если между сторонами заключен договор целевого займа, то заемщик обязан обеспечить возможность осуществления заимодавцем контроля за целевым использованием суммы займа.

    Также в договоре могут быть предусмотрены и другие права и обязанности обеих сторон.

    Ответственность в договоре займа носит односторонний характер. Если заемщик нарушает договор, то это влечет для него последствия, которые установлены в ГК РФ. Они представляют из себя возложение на заемщика обязанности по уплате процентов за неисполнение денежного обязательства. Размер ответственности за просрочку определяется учетной ставкой банковского процента, исчисленной со дня, когда должен был произойти возврат суммы займа, до дня ее фактического возврата заимодавцу независимо от уплаты процентов, которые предусмотрены в договоре. (Тихомирова Л.А. Договор займа. Официальные разъяснения, судебная практика, образцы документов. 80 с.)

    Данный договор может быть прекращен досрочно по инициативе обеих сторон, установленных в договоре или законах.

    Актуальной проблемой данного договора является взыскание долга, если заемщик вдруг отклонился от своих обязанностей и не возвратил займодавцу должный займ. Хоть эта проблема и решается с помощью обращения в суд, но займодавец тратит свои силы, средства и время на то, чтобы собрать соответствующие документы и подать их в суд. Если сумма займа слишком большая, то большинство займодавцев просто забывают о долге-займе, не желая тратить на это свое время. Я считаю, что это не совсем правильно. Хоть по закону и установлено определенное наказание за уклонение заемщиком от своих прямых обязанностей – возвращения долга, должно быть что-то еще, что точно заставит заемщика вернуть взятый займ или хотя бы, если заемщик не в силах вернуть заем, то дать ему возможность его отработать. В виде отработок можно предложить какую-либо работу на пользу займодавца, которая сможет покрыть займ, взятый заемщиком. Так займодавец хотя бы не потеряет свои деньги или имущество, которое дал заемщику в займ, а заемщик сможет избавиться от долгового обязательства, если не в силах вернуть займ в том виде, в котором он его взял.

    Таким образов, рассмотрев в нашей статье договор займа, мы пришли к следующим выводам:

    • Договор является соглашением между займодавцем и заемщик о передаче в собственность какой-либо вещи или денег и об ее обратном возврате через какое-то время;
    • Договор является реальным, обязывающим и возмездным, и заключается в письменной форме;
    • По договору обе стороны – займодавец и заемщик имеют определенный права, обязанности и ответственность;
    • Он может быть прекращен в любой момент по инициативе обеих сторон, по договору или по закону.

    Договор займа является очень актуальным и необходимым в современное время, и встречается довольно часто.

    Список литературы

    1. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ.
    2. Рожкова М.А., Елисеев Н.Г., Скворцов О.Ю. Договорное право. — М.: Статут, 2012. – 485 с.
    3. Беспалов Ю.Ф., Егорова О.А., Якушев П.А. Договорное право. Учебное пособие для студентов вузов. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 551 с.
    4. Тихомирова Л.А. Договор займа. Официальные разъяснения, судебная практика, образцы документов. – М.: Тихомиров, 2015. – 80 с.

    Электронное переодическое издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), свидетельство о регистрации СМИ — ЭЛ № ФС77-41429 от 23.07.2010 г.

    Соучредители СМИ: Долганов А.А., Майоров Е.В.

    Читайте так же:  Налог на экологию расчет